Derecho romano - Historia - Obras anteriores a 1800

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La concesión de obras públicas y su financiación en el Derecho Romano / Juan Manuel Blanch Nougués

La concesión de obras públicas y su financiación en el Derecho Romano / Juan Manuel Blanch Nougués

como la utilización de los baños comunales o la derivación de acueductos 25 . En cuanto al suministro del ejército y de la armada, es célebre el fragmento de Tito Livio, Ab urbe condita (o Historia de Roma), 23.49 en que, por primera vez en las fuentes, se cita a las sociedades de publicanos, es decir, compañías empresariales capaces de financiar cuantiosos gastos públicos, como por ejemplo el avituallamiento del ejército a lo largo de enteras campañas bélicas. El episodio que presenta Tito Livio se refiere a la guerra contra Cartago en Hispania (fines del siglo tercero a.C.). El Erario público se hallaba exhausto tras las descomunales derrotas infligidas por Aníbal en suelo italiano y, en definitiva, existía el convencimiento de que la República no se sustentaría con sus propios recursos a no ser que recurriera a préstamos de particulares. En ese sentido, se exhortaba a quienes hasta entonces habían aumentado su patrimonio con las adjudicaciones públicas o concesiones estatales a que llegaran a acuerdos con el Estado respecto de los plazos para pagar, pues gracias a Roma y a sus adjudicaciones - se les recordaba- se habían podido enriquecer; todo ello, eso sí, con la condición de que, en cuanto hubiera dinero de nuevo en el Tesoro, ellos serían los primeros en ser pagados.
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HISTORIA Y FUENTES DEL DERECHO ROMANO

HISTORIA Y FUENTES DEL DERECHO ROMANO

En los inicios del Principado los magistrados siguieron publicando sus edictos, pero esta actividad encontraría una paralización a partir de Adriano. Concretamente, este emperador encargó al jurisconsulto Salvio Juliano la compilación en una sola obra de todos los edictos anteriores, dando lugar a la aparición del Edicto Perpetuo de Adriano o conocido también con el nombre del Edicto de Salvio Juliano, en honor al jurista que realizó dicha recopilación. Obra que quedó publicada entre los años 125 a 131 d.C. y, a partir de ese momento, los magistrados al iniciar sus funciones, en vez de redactar su propio edicto, tendrían que promulgar el realizado por el emperador. No nos ha llegado directamente, pero sus líneas fundamentales pueden reconstruirse debido a la gran cantidad de fragmentos de la misma contenidos en las distintas fuentes. De hecho se han llevado a cabo varios trabajos de reconstrucción, entre los cuales hay destacar la realizada por Otto Lenel en 1883. Se sabe que en dicha obra se recopiló los edictos de los pretores y el de los ediles curules. Sin embargo, esta codificación precipitó la desaparición del ius honorarium ya que, a partir de entonces, el edicto no podía ser modificado más que por el emperador y los magistrados cuando accedían a su cargo se limitaba a publicar dicha obra.
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Derecho Romano y Cultura Europea

Derecho Romano y Cultura Europea

** Profesor de Derecho romano, Historia jurídica comparada y Derecho privado. Miembro Académico y Director del Instituto Max Planck de Derecho Comparado en Hamburgo (2002) y Presidente de la Sección de Ciencias Sociales, Culturales y Humanas de la Socie- dad max Planck (2006), ha ejercido como profesor en las más prestigiosas universidades norteamericanas e inglesas. Junto a sus ocho doctorados honoris causa ha de mencionarse la concesión en 1996 del premio Leibniz del Consejo de Investigación Alemán, el mayor galardón a la investigación en Alemania. Editor o coeditor de numerosas publicaciones colectivas y autor de centenares de publicaciones, entre sus obras mejor conocidas se encuentran: The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition (1990); Roman Law, Contemporary Law, European Law (2001, basadas en sus Clarendon Lectures); Comparative Foundations of a European Law of Set-Off and Prescription (2002, basada en su trabajo en la Com- mission on European Contract Law) y The New German Law of Obligations: Historical and Comparative Perspectives (2005). Correo electrónico: r.zimmermann@mpipriv.de
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Las obras de Carlo Goldoni en Espanya : (1750-1800)

Las obras de Carlo Goldoni en Espanya : (1750-1800)

c o m p a rad o con o tro co m p atrio ta suyo, M etastasio, del que en n u estro país se conocen totalm ente sus obras sin haberle negado nunca la p atern id ad de sus creaciones. Los personajes de los dram as jocosos goldonianos pertenecen básicam ente a u n sector hum ilde de la sociedad: cazadores, pescadores, artesanos, vendedores, pequeños com erciantes, etc., entre los que aparecen tam bién personajes de la aristocracia au n q u e éstos no poseen u n a función p rotagonista; los argum entos son banales, d ad a la duración de las obras, reduciéndose en la m ayoría d e los casos al tem a am oroso con u n tratam ien to b a sta n te sim ple. Son ob ras sencillas, en co m p aració n con las zarzu elas m itológicas anteriores, p ero m uy del g usto del público d ebido a la m úsica y a la introducción de los bailes. G oldoni, que siem p re confesó la influencia que recibió de A p o sto lo Z eno, afirm aba en sus M émoires que tanto Zeno como M etastasio habían refo rm ad o la ópera: «On ne voyoit, avant eux, dans ces Spectacles harm onieux, que des Dieux, et des diables, et des m achines, et d u m e r v e il l e u x » 194. Vemos, pues, cóm o este cam bio se p ro d u jo tam bién en España gracias a las traducciones que realizó Ram ón de la C ruz que, tras haber explotado los temas de estas obras, com puso tam bién otras de creación propia en las que mezclaba los elem entos anteriores y los del sainete, de lo que resultó el tipo de com posición lla m ad o "za rzu e la u rb an a o d e costum bres" en el que o btuvo notables éxitos en composiciones de am biente español, aunque haya que destacar que incluso en estas obras se dejó influir p o r tem as de obras de G oldoni, hecho que el propio Ram ón de la C ruz om itió
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Historia Contemporánea de Navarra (1800-1936)

Historia Contemporánea de Navarra (1800-1936)

El crecimiento de la producción agraria navarra a lo largo del siglo XIX se sostuvo sobre soluciones extensivas, es decir, utilizando más tierra y más trabajo. El suelo cultivado creció en un 64 por ciento entre 1818 y 1895, concentrándose la expansión en los dos tercios más meridionales. Esa expansión se realizó a costa del comunal en forma de roturaciones de tie- rras del común en muchos casos privatizadas en el proceso de desamortiza- ción civil. Las características de la agricultura de esta zona, con un abonado limitado que no podía fertilizar convenientemente toda la tierra deseable y con una escasa mecanización que impedía un laboreo profundo de la tierra, conllevaban que las soluciones intensivas de ampliación de la producción del sector se redujesen a la introducción de nuevas plantaciones como la patata hacia 1800, la plantación de vid en tierras de cereal cultivadas en régimen de año y vez y la ampliación del regadío (como la registrada en la Ribera gracias a infraestructuras como el Canal de Tauste y el Canal Imperial finalizadas en finales del siglo XVIII), soluciones todas ellas cuyo efecto agre- gado debió de ser inferior al de la roturación de más tierra en el crecimiento de la producción agraria. Bajo los condicionamientos técnicos tradicionales vigentes, el crecimiento del sector agrario mediante soluciones sobre todo extensivas llevaba consigo un riesgo. La extensión del área de cultivo supu- so, allí donde se realizó sobre tierras marginales de secano, un descenso de los rendimientos y un aumento de los costes de producción por requerir mayor aplicación de fuerza de trabajo. Todo ello tuvo que tener penosos efectos para aquellas zonas especialmente dedicadas al cereal para la comercialización que entre 1882 y 1895 sufrieron la caída de los precios del grano y la reducción brusca del margen de beneficio (Iriarte y Lana, 1994).
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DERECHO ROMANO. Sección I

DERECHO ROMANO. Sección I

El rey puede ser propuesto por su antecesor, siguiendo el esquema de que la estructura originaria reposaba en el esquema familiar permitía que fuera el propio rex quien designara a su sucesor, tal como el pater nombraba al suyo. Para su designación debía ser aprobada una lex regia de imperio con el consenso de los dioses, aquí vemos el la lex regia el ius y en el consenso de los dioses el fas que caracterizaba al pensamiento romano. Eso se lograba mediante la inauguratio, es decir la consulta de la voluntad divina llevada a cabo por uno de los colegios sacerdotales, los auguria.
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Lecciones de Derecho Privado Romano

Lecciones de Derecho Privado Romano

de los emperadores precedentes de forma que quedara unida a ellas la propia actividad legislativa (consolidando en este campo una tra- dición ininterrumpida), la voluntad de dar a los estudios jurídicos una orientación concreta, conforme con la clásica, movieron a Justiniano, apenas llegó a ser emperador de Oriente, a dar comienzo a su obra de compilación. El 13 de febrero del año 528, con una constitución ordenaba a una comisión de diez juristas presididos por Juan, llevan a cabo una compilación de constituciones imperiales, sirviéndose de los tres códigos precedentes. El nuevo código (que no nos ha llegado) estuvo en vigor el 7 de abril del año 529 con la constitución Summa Reipublicae . El 15 de diciembre del año 530, con la constitución Deo Auctore, Justiniano dispuso que otra comisión de 16 juristas, la que fue presidida por Triboniano, comenzara a realizar una selección de las obras de los juristas clásicos, siendo el plan original limitarse a las obras de los juristas que gozaban del ius respondendi, pero en la compilación terminan siendo usados algunas otras obras de juristas republicanos.
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Historia e instituciones del Derecho Romano

Historia e instituciones del Derecho Romano

El libro se refiere en su mayor parte a las instituciones de derecho romano privado. Es obviamente la más extensa y, a la hora de estruc- turarla la autora ha optado por la clásica e inveterada orden exposi- tiva en personas, cosas y acciones, la más genuinamente romana de Sabino y Gayo; en lugar de la propugnada por la pandectística que es la seguida en la mayoría de los tratados y manuales de Derecho Ro- mano de progenie europea. Las instituciones se estructuran a su vez en diversos grandes apartados: Personas y Familia, Derecho Reales, Negocio Jurídico, Obligaciones y Contratos y se cierran con el Proce- so. La Parte General, dedicada tanto a las personas tanto físicas como jurídicas y a la familia, constituye como una antesala del Derecho Hereditario y es tratada a modo de introducción del mismo ya que, como es sabido, la realidad familiar es analizada por la jurisprudencia sólo en su aspecto patrimonial y constituye al propio tiempo, el ámbi- to natural de la sucesión mortis causa. Por otra parte, se separan en el matrimonio los aspectos personales de los matrimoniales, dedican- do un apartado específico a éstos últimos e incluyendo en el mismo, lógicamente, la dote y las donaciones propter nuptias. A esta misma sede se lleva también la tutela, en razón básicamente de su evidente desconexión con la familia, por cuanto, normalmente, es la desapari- ción del pater familias el hecho de que, de manera ordinaria, provoca la aparición de la institución, de ahí que —muy concretamente— la lección de tutela siga a la de patria potestas.
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Derechos reales en el Derecho Romano

Derechos reales en el Derecho Romano

 En cuanto a la institución de la donación –por su discutida naturaleza– es concebida por los juristas clásicos como causa (donationis causa) y no presenta una sistemática precisa. Como señaló IGLESIAS 2 , la donación empezó a ser considerada como una institución autónoma cuando la lex Cincia, del 204 a.C., prohíbe las donaciones que sobrepasan de cierta medida y esto obliga a determinar si un acto concreto se ha realizado o no donationis causa. Por otro lado, según sea la naturaleza del acto patrimonial, se distinguen las donaciones “reales”, “obligatorias” y “liberatorias”, todas ellas pudiéndose dar por actos inter vivos, como por actos mortis causa. De ahí que, en algunos manuales la encontremos situada entre los contratos 3 ; otros se inclinan por tratarla después de los legados y fideicomisos en el ámbito de Derecho de Sucesiones 4 , otros la incluyen dentro de los Derechos reales 5 y, por último, otros prefieren explicarlas como último tema tras analizar todas las instituciones 6 . Por mi parte, sigo a aquellos que la sitúan dentro de los Derechos reales porque siendo un acto de liberalidad, celebrado inter vivos o mortis causa, el efecto último que produce es la merma del patrimonio de una persona al desprenderse del bien que forma parte de su patrimonio para incrementar el de otra persona. De hecho, Justiniano después de tratar en I.,2,6 De usucapionibus et longi temporis possessionibus, en el título siguiente I. 2,7pr incluye las donaciones entre los modos de adquirir y mencionando que son de dos tipos motis causa et non mortis causa. Concretamente, expresa lo siguiente: Est et aliud genus acquisitionis, donatio.
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Se hizo un convenio para ejecutar las obras de las vigencias anteriores,

Se hizo un convenio para ejecutar las obras de las vigencias anteriores,

3. La constitución política de Colombia es el marco normativo que faculta y vincula los diversos mecanismos de planeación, sin embargo, es fundamental consolidar y articular las diversas normas existentes que puntualicen el cómo y el cuándo se desarrollan estos ejercicios, todo acompañado de una fuerte movilización social que exija el derecho a la participación.

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Prontuario de Derecho Romano

Prontuario de Derecho Romano

Los jueces, resuelven las controversias, repitiendo rutina- riamente las opiniones de los maestros antiguos. Pero, como los autores son tantos, los puntos tratados tan diversos, sus opiniones a veces tan contradictorias, la jurisprudencia pierde por completo su unidad. A fin de remediar tal situación, el Emperador Teodosio II expide el año 426 una célebre consti- tución conocida con el nombre de la Ley de las citas. Redujo a cinco las autoridades doctrinarias a que podían recurrir los jueces en la aplicación de la ley. (Gayo, Papiniano, Paulo, Ulpiano y Modestino). En casos de discrepancia, prevalecía la opinión de la mayoría. Desempataba Papiniano. Fue una especie de escuela de difuntos: el «jus publice respondendi» otorgado a los muertos. A partir de esta ley, la labor judicial se torna mecánica. No se examina, o se aprecia. Se cuentan las opiniones. Aunque salvó la anarquía, importó una injusticia respecto de otros juristas tan célebres como los favorecidos en la ley, y contribuyó a estancar más el derecho, acentuando su proceso de decadencia.
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Los impuestos en el Derecho Romano

Los impuestos en el Derecho Romano

 La vicesima hereditatium, en la que se pagaba la vigésima parte de la herencia que era destinada al aerarium militare, para poder sufragar los gastos de la pensión de los militares veteranos. Estaban exentos de pagar este importe los familiares más cercanos así como todos los que tuviesen un capital inferior a un millón de sestercios, siempre que demostrasen su condición de ciudadanos romanos. Este impuesto es el denominado impuesto de sucesiones romano 71 . Uno de los problemas de este impuesto era la dificultad de deducir y estipular su cobro ya que resultaba muy complejo calcular el volumen de la herencia, hecho que trató de solucionarse con la creación de un cuerpo especial de procuradores denominado “duceranii” 72 . Las normas de ejecución del impuesto emanaban de la lex papia poppaea que establecía, entre otros extremos, que en caso de muerte del heredero o
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Lecciones de Derecho Romano

Lecciones de Derecho Romano

Abogado de la Universidad de Medellín, con especialización en Derecho Penal y Criminología de la misma Universidad. Diplomado de Derecho Romano Universidad Externado de Colombia. Durante 42 años se desempeñó como docente en las cátedras de Derecho Romano I y II, Derecho Civil y Bienes.

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Derecho romano I

Derecho romano I

La etapa del Derecho Romano posclásico inicia en los siglos IV y V de la era actual, y una de su principal característica es la importancia que van adquiriendo los derechos provinciales y su rivalidad con el Derecho Romano. Esto derivado de que en el Imperio de Constantino y de Dioclesiano, el Derecho Romano empieza a teñirse del pensamiento oriental, situación que se agudiza cuando el Emperador decide trasladarse a Bizancio, momento a partir del cual, la actividad legislativa se encuentra en el Oriente y Bizancio se convierte en el centro de la civilización helénica, situaciones ambas que son contraproducentes para la continuación de la pureza del Derecho Romano. Sumado a lo anterior, se encuentran todas aquellas aristas que influyeron en este hecho como son: el cambio de paradigma de las instituciones por influencia del cristianismo, la introducción de las concepciones filosóficas greco-bizantinas por las escuelas de los jurisconsultos; la crisis y decadencia de la economía, la falta de empleo, la situación irregular tanto en la industria como en la agricultura.
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Los pactos en el Derecho romano

Los pactos en el Derecho romano

así como, por otro lado, el carácter estricto de la condictió a efecto de los intereses moratorios, la nueva a. perdió su específica ventaja para el acree- dor. se convirtió en un sim[r]

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La adaptación del Derecho Romano al EEES

La adaptación del Derecho Romano al EEES

Por todo ello, el Derecho Romano siempre ha sido considerado por los profesores como una asignatura histórica, pero de gran importancia para la formación de los futuros juristas al obtenerse de ella, los conceptos fundamentales del Derecho y el por qué de muchas instituciones actuales. Sin embargo, la percepción del alumnado era otra distinta, al considerarla como una de las asignaturas más duras de la carrera, no sólo por la amplitud del programa, sino también, por la dificultad de aprender su terminología latina y comprender las particularidades del Derecho en Roma. Todo ello llevaba al alumno a no saber por qué era necesario estudiar o seguir estudiando esta asignatura que hacía referencia a un Derecho ya no vigente.
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La cesión del crédito (Del derecho romano al derecho mexicano)

La cesión del crédito (Del derecho romano al derecho mexicano)

Por crisis del sistema judicial, sucedia a menudo que el simple ciudadano alienaba por una modesta compensacion el derecho de accion a un potens, el unico en grado de hacer valer las razones ante jueces corruptos o de todos modos influenciables. Resulta claro como . la disposicion quiere impedir que la justicia siga su curso por la intervencion de un notable, quiere ademas que los modestos ciudada- nos retomen confianza en las instituciones judiciales y que no esten.ya constrenidas a vender por menos de su valor la titularidad de las acciones. En el capitulo XLIII se trata de impedir un abuso que habia tenido su origen en la transmision de la accion, pero no se impide en absoluto la cesion misma: entre personas de igual nivel social la cesion de las acciones es siempre posible.
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El arrendamiento de obra en derecho romano y derecho vigente

El arrendamiento de obra en derecho romano y derecho vigente

El contrato de obra que va a ser tratado con profundidad a lo largo de las siguientes páginas hunde sus raíces en el derecho romano clásico. Según el profesor Antonio Fernández de Buján 1 en la antigua Roma existía un conjunto de contratos predeterminados por ley que constituían un numerus clausus. En ellos no sólo era exigible el elemento subjetivo de la voluntad sino también un elemento objetivo consistente en la causa civilis que variaba en función del tipo de contrato. Estructura, el insigne profesor, los contratos típicos del derecho romano clásico siguiendo la cuatripartición de Gayo 2 de los modos de contraer obligaciones; por la entrega de la cosa (re), por palabras (verbis), por escritura (litteris) y por consentimiento estricto (consensu).
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El derecho romano y la formación del jurista

El derecho romano y la formación del jurista

¿cuál el estado actual del derecho? ¿Se podrá hablar de un nuevo derecho? hay un nuevo derecho que no solo yace en las cláusulas de las constituciones y de las leyes y decretos recientes, sino que, más ampliamente, se encuentra en la doctrina que han ido sentando las sucesivas cortes constitucionales, y en la conciencia de apertura y de renovación que se ha ido formando entre los pro- fesionales jurídicos y en la gente en general. en todos los campos hay nuevas codificaciones: de organización judicial, penal, laboral, de previsión y seguridad sociales, de familia, de contratación estatal, de comercio, de procedimiento: penal, civil y administrativo, fuera de multitud de estatutos especializados. Y en cuanto a la aplicación, se sueña con un derecho directo, sencillo, de conci- liación, de concertación, solidario, genuino, auténtico, basado más en el conte- nido que en la forma, que prefiera la razón y la equidad a la liturgia. en fin, no se trata simplemente del advenimiento de unos ordenamientos que subrogan a los precedentes, sino de una nueva mentalidad vertida en ellos, que exige su interpretación y aplicación con el criterio propio de ellos, y no con la mente puesta en la normatividad derogada.
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Ius y matrimonium en el Derecho Romano

Ius y matrimonium en el Derecho Romano

Resumen: Este trabajo, pretende aproximarse al concepto de matrimonio en el derecho romano, a partir de las palabras que aparecen en los textos clásicos. Coniuctio, consortium y affectio, son las tres palabras que utilizan los juristas para referirse al matrimonio. El matrimonio romano, a pesar de la expresión “ius connubi”, no es un acto jurídico. El matrimonio como contrato es una creación medieval y ajena al derecho clásico. El derecho francés va a conservar la idea de contrato, y el derecho canónico actual va a tomar la idea de “foedus” y de “contractus” aunque con un sentido distinto al del latín clásico.
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